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提交專利申請的發明需要滿
發明專利申請主要涉及產品和方法.與人們普遍看法不同的是,實際上并不是所有的發明都能獲得專利權。如果一件發明想獲得專利權,那么該發明必須先要滿足尼日利亞《2004年專利和外觀設計法》中第1條所提出的標準。根據上述法律的規定,一件發明獲得專利權的前提條件如下:
● 必須要具備新穎性
● 必須要具備創造性,即該發明對于那些在相關領域具有公知常識的技術人員而言不具備顯而易見性
● 必須要能夠在一部分工業產業中進行制造和使用,而不能只是一種科學或者數學研究成果、理論敘述、文學作品、戲劇作品、音樂作品、藝術作品、完成心理活動的方法、玩游戲或者開展交易的方法、信息展示、某些計算機程序、動物或植物新品種、醫療或者診斷方法
● 不能有悖于公序良俗
具體的專利申請流程
根據尼日利亞《2004年專利和外觀設計法》中第3條、第4條以及第5條的規定,人們應該向該國的商標、專利和外觀設計注冊局提交自己的專利申請,而且這份申請中必須要包含某些信息。在收到專利申請后,審查員將會展開一次檢索以確定該申請是否已經獲得了專利權。如果檢索結果顯示這件申請尚未獲得專利權的話,那么申請人將需要向審查員提交下列文件:
● 一份要求獲得專利權的請愿書或者請求書,包括申請人或其代理機構的簽名,以及申請人的全名和地址
● 說明書,包括權利要求書(一式兩份)、附圖(如果需要的話,也是一式兩份)要求在專利申請中寫出真正發明人姓名和地址的聲明(適用情形:上述發明人主動提出這一請求)
● 一份由申請人簽署的授權委托書(適用情形:申請人選擇代理機構代表其提交專利申請)
● 尼日利亞國內的文件送達地址(適用情形:申請人的居住地不在尼日利亞國內)
● 規定的各種費用
完成上述工作后,審查員將會對這件專利申請進行審查。在這里需要指出的是,申請人必須要滿足尼日利亞《2004年專利和外觀設計法》中一切有關形式審查的要求。在此之后,如果這件申請還通過了其他環節的審查(例如權利要求書是否具備新穎性、創造性和工業實用性,以及說明書是否充分公開了相關的發明內容等),那么這件申請將會獲得專利權。不過,從目前的實際情況來看,即便發明人在尼日利亞如愿獲得了專利權,其仍需要繼續提高警惕以防止自己的權利遭到侵犯。當然,無論發明申請涉及的是產品還是方法,審查員都會采用同一套審查程序
評職稱要幾個專利?
三類專利(發明專利、外觀設計專利、實用新型專利)中發明專利的含金量高,一般有一個發明專利就可以。如果要是外觀設計專利,或是實用新型專利,那么數量上相對就比較多了,大概需要2~3個。通常評職時要求比較多的是發明專利和實用新型專利.
兩者有什么區別呢?
發明專利申請至少2年時間,證書下來大概需要2年半的時間,而實用新型由于沒有公開環節,所以時間比較短,證書一般6-9個月就能下來。費用方面,發明專利申請下來要5000-6000左右,年費900元,而實用新型專利一般申請下來2000-3000左右,年費600元起。至于評職加多少分?這個要看大家評的是什么職稱了,不同地區,不同行業,加分是不一樣的.
就拿工程技術職稱和教師職稱來說。工程技術職稱發明專利首發明人可以拿到8分,第二發明人7.5分,第三發明人能拿到7分等,依次類推。后一名發明人要相比前一名發明人,相差0.5分,相差不超過2分。第六名發明人不加分。而教師發明專利加4分、實用新型加3分,外觀設計加2分,教師評職稱憑專利獲得加分的只有獨立發明人.
這里需要注意的是:評職稱時,專利是可以累計加分的,專利越多,累計加分也越高。當然,前提條件是以單位下發的評職文件中的要求為準。如果單位要求要發明專利,那么評職人員要想評職稱則必須提供發明專利的材料.
日本發明專利申請的流程:
1、PCT國家階段進入
指定日本的每個PCT申請必須在優先權日起30個月內進入日本國家階段。當申請進入日本國家階段時,必須提交申請的日文翻譯,并且提交翻譯的期限時長可延長2個月。但是,如果在2個月期限結束時尚未提交翻譯,則視為撤回申請
2、修正
如果申請包含一些錯誤,可以在申請進入日本國家階段時提交糾正錯誤的自愿修正。但是,請注意,在提交翻譯的期限到期或提交實質審查請求之前,無法正確提交自愿修正案。這是因為根據PCT條約的規定,指定的辦事處在申請進入國家階段之前不得起訴。此外,自愿修正案中不可能引入任何新事物,日本也堅持對新事物作出非常嚴格的定義
3、要求進行實質審查
作為專利申請過程的一部分,提交實質審查請求是開始根據日本法律申請專利的審查過程的必要步驟。此外,日本專利局(JPO)之前的任何專利申請的實質審查請求必須在申請日之后的3年內提交。提交實質審查請求的官方費用是根據已提交的索賠數量計算的。在提交實質審查請求時,我們建議申請人也提出自愿修正案,以取消任何與獨立權利要求無法正確關聯的從屬權利要求。請注意,如果未在3年內提交實質審查請求,則視為撤回申請
4、要求加速審查
在日本,有三種方法要求加速審查。這三種方法是加速審查、超速加速審查和專利審查高速公路(PPH)。向日本專利局提交申請的申請人可以獲得加速審查,這種方法大大加快了專利審查程序。超級加速考試是一個比加速考試過程更快的過程
5、日本專利局(JPO)行動
在提交實質審查請求后,將開始對申請進行審查,申請人將收到審查員的正式行動。根據日本專利局(JPO)的統計數據,2015年在正常檢查系統下接受首次正式行動所花費的平均時間約為9-10個月??梢葬槍俜叫袆犹峤恍拚敢约盎蛘哒摀L峤粚俜叫袆拥幕貜偷钠谙逓?個月,可提供總計長達3個月的延期
實用新型作用
一、實用新型專利保護結構創新
實用新型專利和發明專利保護的范圍不一樣,主要針對于形狀或結構上的保護,可以相結合發明專利從更多的角度保護關鍵專利技術.
二、實用新型專利可獲得更快授權
相比較發明專利,實用新型專利審查時間較短,獲得授權的時間快,專利技術可以以更快的速度向社會公眾公開化并市場化,這相對于生命周期短、市場更新快的技術有很重要的意義。相對于企業而言,時間就代表一切,唯有搶得主動權,才可以在市場競爭中獲得優勢地位.
四、國家政策的扶持
國家對專利申請都是有相應的政策扶持,如政府的專利獎勵政策,國家高新技術企業政策扶持等,申請了實用新型專利的企業,就可以申報國家高新技術企業,可以獲得政府政策扶持.
五、提升企業市場競爭力
創造發明是前行的動力,產品的升級換代,技術實力的提高,可以在提高產品品質的同時,減少運營成本,進而提升企業市場競爭力.
誤區一:自主研發的成果不申請專利就有知識產權!
一些技術人員認為只要是自主創新,就有了自主知識產權。其實不然,專利是一種壟斷權,自主研發的技術成果如果不申請專利,就得不到法律確認和保護。當他人盜用其研究成果時,因研發者對成果不具有專利權,得不到法律保護,就無法追究盜用者的法律責任。同時,在我國,專利申請采用的是先申請原則,具有創造性、新穎性和實用性的發明創造誰先申請了,專利就授予誰。因此,研發者如不及時申請,而被他人搶先申請并被授予專利權,研發者就無法追究他人的法律責任。這樣的案例在中國可以說是數不勝數。
誤區二:產品投入大規模生產后才申請專利!
在與發明人就申請專利的技術內容進行交流時,他們中有很多人都有這樣的想法:這一技術方案還未投入生產,也沒有產品問世,此時申請專利為時過早,等產品大規模投入生產后再申請專利更合適。殊不知,這時已經晚了,即使你僥幸獲得授權,專利也處在不穩定狀態之中。此時如果你發現有人侵權并提起訴訟,侵權人則會以專利申請之日技術已經被公開為由進行抗辯。你不但打不嬴官司,而且以前為申請專利所花費的精力、時間、金錢統統付之東流。專利申請的基礎不是已經在市場上存在的產品,也不一定是已經成型的產品。只要有了切實可行的想法,就可以著手申請文件的撰寫了。
誤區三:專利產品的改進不需再申請專利!
有部分發明人認為申請了一項專利后,就可“高枕無憂”,從而忽視了后期的繼續研發工作,即使開發出了新產品或有了新改進,也不再申請專利。這種錯誤認識的后果不異于未申請專利。因為當他人對該產品有了改進并申請了專利,反過來就限制了原專利權人產品的更新換代,這就會導致原專利權人不經意間反而變成了侵權人。此時,原專利權人就喪失了自己的知識產權。
誤區四:一項技術成果只能申請一類專利!
有部分發明人認為一項技術成果一次只能申請一類專利,即只能申請發明專利或只能申請實用新型專利或者只能申請外觀設計專利。我國專利法規定的專利類型有三類:發明專利、實用新型專利及外觀設計專利,一項產品發明可同時申請多種專利,技術方案也可以同時申請實用新型和發明專利。實用新型專利批得快,可盡快獲得相應保護,通常需1年左右時間;發明專利則通常需2~5年審查批準時間。隨著國家對知識產權程度的提高,專利審查批準的時間也相對縮短。從近兩年的審查情況看,新型專利通常10個月左右即可授權;發明專利則需1年半左右。因此,對于一些重要的產品發明,若發明人只申請了發明專利,而此時他人“雙管齊下”,同時申請發明專利和實用新型專利,那么他將先獲得實用新型專利,擁有了產品的專利權。發明人若使用該產品,反而構成了侵權。
誤區五:專利申請是保護技術成果的惟一方法!
這是因為很多人對技術成果保護的方法不太清楚。對技術成果的保護可以采用兩種方式:申請專利通過法律加以保護和通過技術秘密由技術持有人自己加以保護,兩者各有利弊。如果技術成果申請了專利,當別人侵權時可以通過法律的強制性制裁侵權人保護專利權人的利益;不利之處就是必須充分公開技術方案,公開到使這一領域的普通技術人員能通過公開的技術方案加以實施的程度,這就給別人提供了在此技術方案基礎上進一步研發的機會。如果技術成果采用技術秘密加以保護,不用像申請專利那樣公開技術方案,如果保護措施得當,別人難以了解.
它的弱點就是一旦因為技術持有人保護不力導致泄密或被他人竊取,就很難追究他人的責任?;蛘咚艘查_發出同樣的技術并申請了專利,你再用這一技術就構成了侵權,此時無論從技術上還是市場上都將處于被動狀態。因此技術成果持有人可以在專利保護和技術秘密保護兩者之間加以權衡,選擇合適的方式。對那些容易保密、他人難以知曉的技術成果可以采用技術秘密保護,可口可樂的配方就是如此,直到今天仍處于很好的保護之中。而對那些業內行家看一眼就明白、很難保密的技術成果盡可能采用專利保護。
誤區六:得到了專利證書就獲得了有效的專利權!
這是多數專利權人的普遍認識誤區。在我國,國家知識產權局對實用新型和外觀設計專利不進行實質審查,即使在你申請之前已經有人就相同的技術方案申請過相同的專利,你的申請仍可能會被批準。如果沒有人提出異議,你的專利權會維持下去。一旦有人對你的專利提出無效宣告,那么你的專利會百分之百地被無效掉。也就是說你并沒有取得有效的專利權。就發明專利而言,雖然國家知識產權局對它進行過實質審查,但誰也不能保證發明專利審查部門對世界范圍內所有相關的文獻資料都檢索過。所以得到專利證書,并不代表你的專利是真正有效的專利,只是代表國家知識產權行政機關對該專利申請的批準。只有在你的專利有效期內沒有人對你的專利提出無效宣告或者有人提出無效宣告但復審委員會經過復審后維持了你的專利權,此時你的專利才是真正有效的專利。
誤區七:技術方案交待不清楚!
很多單位的發明人提交的專利申請文件非常簡單,有的甚至只有幾句話,技術方案完全沒有交待清楚,這給專利代理人制作正式專利申請文件帶來很大困難。要求發明人提供更多的技術方案時,他們會以技術保密為由回避,表明這些發明人沒有把握好保密與公開的度。他們只是一味要求保密,害怕多透露一點技術信息,而恰恰忽視了公開不充分的問題。大量的案例表明,如果一件專利申請被審查員以技術方案公開不充分為由而發出審查意見通知書,則這件專利申請有98%的可能被駁回。這一點希望引起發明人的高度重視。
誤區八:專利申請前不做任何檢索!
有些發明人提交的專利申請文件沒有做查新檢索,對技術方案的新穎性如何不確定,根本不知道其技術方案有沒有公開過或公開使用過,這也是我國技術人員的通病——信息檢索和收集信息的能力極低。有調查機構對我國沿海某發達地區的科技人員進行過調查統計,發現這些地區有近一半的科研人員不知道或從未用過國外的科技報告、標準、專利等情報價值很高的文獻。這也是我國科研項目的重復率大大高于發達國家的原因。國外有人統計,在一項新的技術或新的發明中,其中約90%的知識是通過各種文獻信息而獲得的,真正創造性的工作僅占10%左右。這里要強調的是,就公開而言,全世界范圍內的任何文獻都可影響技術方案的新穎性。在美國,就曾經發生過一個孩子的涂鴉否定了一件發明專利新穎性的案例。就公開使用而言,只有國內的使用才影響技術方案的新穎性。也就是說,國外已經普遍使用過的東西,如果國內沒有出現,各種文獻也沒有相關記載,那你就可以申請專利。這一點在將來的專利法修改中可能有所變動??梢?,檢索工作在專利申請中是非常重要的一環,如果他人已經就某一技術方案申請過專利或者在相關文獻中公開,你沒有做檢索也去就這一技術方案申請專利,那只能是白白浪費時間、金錢和精力了。
誤區九:對專利缺乏有效的管理!
有些企業申請了很多專利,但無專人管理。專利文件之間有的互相沖突,有的已無市場價值還在交納年費。有的專利權已經遭受侵犯,但企業管理者對專利特征不了解,不能及時提起訴訟,還有的則是專利文書撰寫的申請質量差,不能起到應有的保護作用。
誤區十:缺乏長遠的專利戰略規劃,有計劃地實施專利戰略對企業來說非常重要!
首先,可以避免時間和精力的浪費。一些企業毫無目的的申請大量專利,結果導致授權率低,并產生大量的垃圾專利,浪費時間和精力。其次,可以突破國外企業的專利包圍。一個企業應該對自己行業內的基本專利狀況及外圍專利狀況有十分明確的認識,只有這樣才能找到技術突破口,排除他人專利障礙,確立自己的專利優勢,從而贏得市場競爭。
軟著全稱"計算機軟件著作權",是指軟件的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對于軟件作品所享有的各項專有權利.
軟件開發完成后,軟件著作權人享有發表權、開發者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權.
申請軟著給企業帶來的好處如下:
1、防抄襲
明確權利所屬,作為法律保護的依據,打擊盜版、抄襲.
2、技術融資、入股
增加企業或個人無形資產價值,可作為增資、融資抵押、技術入股等.
3、申請高新技術企業,幫助企業減免稅收
軟著是申請高新企業資質、享受增值稅即征即退、軟件企業稅收優惠等稅收減免的必要條件.
4、APP上架應用市場必備
APP在主流應用市場上線審核時,大多要求提交著作權文件.
5、雙軟企業認定,企業所得稅"兩免三減半"
軟著是雙軟(軟件企業的認定、軟件產品的登記)企業認定的基礎,符合條件的企業可享受企業所得稅"兩免三減半"、增值稅"即征即退"一系列優惠.
1.荷蘭發明專利申請提交材料包括:專利申請表和專利說明書,由標題、說明書(強制性)、權利要求書(強制性)、附圖(可選)和摘要組成.、
2.專利申請人可以委托荷蘭當地的專利代理機構。通過傳真、在線或郵寄方式提交申請。荷蘭語是官方申請語言。自 2008 年 6 月 5 日起,說明書和摘要可以用英文提交。但是,權利要求書必須使用荷蘭語(強制性).
3.申請專利后的 13 個月內,必須請求進行新穎性檢索。該檢索可由荷蘭專利局或EPO 進行.
4.在申請日或優先權日起18 個月后,荷蘭專利將被授予.
5.從第四年起,必須支付年費以維持專利.
1.分類
發明專利:指對產品、方法或者對其改進而提出的新的技術方案
實用新型專利:指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于適用的新的技術方案
外觀設計專利:指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計
2.授予條件
不授予專利的情形:
科學發現;
智力活動的規則和方法;
疾病的診斷
動物和植物品種;
用原子核變換方法獲得的物質;
對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權
3.專利授權之后可享受的權力
根據《專利法》第十一條規定:發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予后,任何單位或個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。
4.不同申請人提出相同申請,如何處理?
兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予先申請的人。
5. 保護期限
發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年,均自申請日起計算。
1.獨占市場任何一種產品,只要授予了專利權,就等于在商品市場具有了獨占權。在沒有經過專利權人的同意和許可的情況下,任何人任何企業不得生產、銷售、許諾銷售、使用、進口該專利產品。
2.專利技術可作為商品出售或轉讓專利是一種無形資材,是一種財產權,使用專利技術必須向專利權人購買,否則擅自使用專利技術屬于侵權行為。純技術一旦被授予專利之后就變成了工業產權,成為具有價值的無形資產,除秘密技術之外,不能成為工業產權。因此,技術發明只有申請專利,經過專利局的審查和授予專利之后,才能成為國際公認的無形資產
3.防止他人模仿一項專利技術申請之后,無論這項技術通過文章發表,還是學術會議或者其他的方式進行公開,都是已經受到法律的保護。任何人不得以任何形式,即通過上述途徑學會或者掌握這項技術,隨便使用
4. 避免被他人搶先申請注冊專利專利法規定,在專利申請日前應該在國內沒有公開制造、銷售、使用過,但事后進行有效取證十分困難,因此,存在一種情況是:他人將你們公開過的產品或者技術進行專利的申請并且獲得有效專利的可能,深知會倒追你們的侵權責任
5. 宣傳效果和標簽效果在展覽或者公開的活動上,專利就如同新產品的標志和許可證,會作為產品展示的資格和權力,否則會有被撤下展示的危機。并且。在做廣告宣傳時,在產品上印制專利標志,消費者會覺得該產品可靠,有信任感.
美國專利相比中國專利是有所不同的。主要不同點有:①申請原則不同。②不喪失新穎性期限。③專利類型不同。④全審查制+臨時申請。
申請原則的不同:美國采取先發明原則,他是指同樣發明創造的專利權授予先做出發明的人。中國應該采取一定的申請原則。
不喪失新穎性期限:美國專利在1年內,發明人的公開、銷售、宣傳都不影響新穎性;而中國則只有6個月。
專利類型的不同:美國專利包含實用(發明)、外觀設計及植物專利,此處的實用專利與中國的實用新型并不是相同,美國并在保護實用新型專利。
全審查制+臨時申請:美國專利需要實質審查,且有臨時申請的機會。
以上就是美國專利與中國專利的制度的不同。